- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Неверный способ защиты права не является основанием для отказа в иске
Неверный способ защиты права не является основанием для отказа в иске
Подборка наиболее важных документов по запросу Неверный способ защиты права не является основанием для отказа в иске (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Конкуренция договорных и деликтных требований в сфере предпринимательских отношений
(Драгунова Т.В.)
(«Вестник экономического правосудия Российской Федерации», 2020, N 12)С процессуальной точки зрения высшие судебные инстанции после некоторых колебаний пришли к мнению о том, что если при принятии иска суд сочтет, что избранный способ защиты права не может обеспечить его восстановление, то это не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без движения. Однако на практике суды нередко игнорируют разъяснения ВС РФ, и возникает ситуация, когда истец получает отказ в удовлетворении требования, так как выбрал неправильную квалификацию требования, хотя в принципе заявленный интерес подлежит защите. Такое положение является неудовлетворительным, поскольку ущемляет права истца на судебную защиту его законных интересов и ведет к существенному увеличению судебных издержек, ведь, получив отказ в удовлетворении деликтного требования со ссылкой на существование договорного правоотношения, истец с большой долей вероятности заявит иск из договора (риск пропуска срока исковой давности).
Статья: Тенденции развития доступности правосудия в гражданском процессе
(Дзыбал М.А.)
(«Арбитражные споры», 2022, N 2)Приведенные законодательные изменения направлены на то, что суд начинает приобретать функции органа, исправляющего ошибки, совершенные сторонами в ходе гражданского судопроизводства. Схожий вывод можно сделать и в отношении правила о том, что ошибочная ссылка истца на норму права в исковом заявлении не может являться основанием отказа в удовлетворении требований. Еще в 2015 году в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» было сказано: «Если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без движения».
Нормативные акты
Понятие «ненадлежащий способ защиты права»
Способами защиты гражданских прав являются установленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производятся восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.
В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) каждый может отстаивать предоставленные ему гражданские права способами, установленными законом. Способы защиты в части случаев обусловлены предписанием правовых норм, регулирующих данное правоотношение. Если нормы права предусматривают для конкретного правоотношения только определенный способ защиты, заинтересованные лица могут воспользоваться лишь этим способом.
Гарантированное ст. 46 Конституции РФ право на судебную защиту не предполагает произвольного выбора по своему усмотрению любых ее способов и процедур, поскольку заявитель в любом случае обязан учитывать нормы применимого законодательства РФ и установленный законом порядок защиты субъективных прав, что прямо вытекает из правовых позиций Конституционного Суда РФ, выраженных в ряде его судебных актов (постановления КС РФ от 16.07.2020 №37-П, от 11.11.2014 №28-П).
В остальных случаях критерии выбора способа защиты прав нормативно не определены. В судебной практике сложилась устоявшаяся позиция, что выбор определенного способа защиты нарушенного гражданского права должен в конечном итоге, не только служить защите, но и восстановлению нарушенного права.
Следовательно, если избираемый способ защиты права данным критериям не советует, либо не предусмотрен установленными нормами или судебной практикой, то такой способ защиты права будет являться ненадлежащим.
Разграничение «ненадлежащий способ защиты права» и «надлежащий способ защиты права»
Истец должен указатьв исковом заявлении требования, которые предъявляет к ответчику. По смыслу ст. ст. 9, 11, 12
ГК РФ, ст. 3
ГПК РФ и ст. 4
АПК РФ именно истцу как лицу, которое обращается за защитой, принадлежит право выбора способа защиты по своему усмотрению. Такой выбор осуществляется в зависимости от целей и задач истца, характера нарушения, содержания нарушенного или оспариваемого права и спорного правоотношения. Как было указано, избираемый способ защиты должен быть выбран оптимально и привести к восстановлению нарушенных или оспариваемых прав в случае удовлетворения требований истца, а также быть исполнимым.
Перечень способов защиты не закрыт: помимо закрепленных в ст. 12
ГК РФ способов, иные способы могут быть предусмотрены в нормах, регулирующих отдельные виды отношений, например, в ст. ст. 301
— 304, 474, 723, 1250
— 1252, 1254, 1301, 1406.1, 1515
и других статьях ГК РФ, иных федеральных законах.
Согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем:
· признания права;
· восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
· признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
· признания недействительным решения собрания;
· (абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 №302-ФЗ)
· признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
· самозащиты права;
· присуждения к исполнению обязанности в натуре;
· возмещения убытков;
· взыскания неустойки;
· компенсации морального вреда;
· прекращения или изменения правоотношения;
· неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
· иными способами, предусмотренными законом.
Конкретный способ защиты гражданского права может быть предписан законом, регулирующим спорное материально-правовое отношение, либо управомоченной стороне может быть предоставлен выбор из числа нескольких способов защиты.
В подобных случаях возможна некоторая свобода выбора способа защиты, если в статье содержится альтернативная санкция. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 616 ГК РФ нарушение арендодателем обязанности по производству капитального ремонта дает арендатору право по своему выбору: произвести капитальный ремонт и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы; потребовать соответственного уменьшения арендной платы; потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
В ряде случаев закон содержит прямое указание на надлежащий способ защиты.
Например, согласно ч. 3 ст. 486 ГК РФ если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Здесь свободы выбора способа защиты у продавца нет, так как способ защиты сформулирован законом императивно.
Следовательно, если способ защиты определен в санкции статьи, то при выборе иного способа защиты суды отказывают в удовлетворении требований ссылаясь на ненадлежащий способ защиты права.
О выборе надлежащих или ненадлежащих способов защиты прав нормативные акты не говорят, либо говорят неопределенно, при этом, процессуальное нормы вообще не предусматривают такие понятия.
Судебная защита является эффективной в том случае, если достигает целей правосудия – защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов субъектов гражданских правоотношений, выбравших надлежащий способ защиты нарушенного права. Истец или заявитель в ходе судебного разбирательства должны доказать, что их права или интересы были нарушены, или они имеют право на обращение в суд с требованиями в соответствии с законом. Способ защиты нарушенного права является надлежащим, если прямо предусмотрен законом, его использование ведет к восстановлению нарушенного или оспоренного права, и имеет универсальный характер, а следовательно может быть применен к любой схожей или аналогичной ситуации.
Судебная практика и конкретные деликты по «ненадлежащему способу защиты права»
Одно из требований в ГПК РФ , предъявляемых к иску при обращении в суд – обязанность указать в исковом заявлении, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав истца (п. 4 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). В АПК РФ аналогичного требования напрямую в статье о содержании искового заявления нет, но предписано указать, в чем заключаются требования и обстоятельства, на которых они основаны (п. 4-5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ), то есть из искового заявления арбитражный суд все равно должен увидеть основания обращения истца в суд, и в чем, по мнению истца, выражается нарушение его прав.
В противном случае суд может не всегда понять в чем цель и смысл обращения истца в суд и, указать, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты права, а удовлетворение заявленных требований не приведет к восстановлению прав и законных интересов истца.
Так, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 июля 2019 г. № 09АП-31225/2019 по делу № А40-119045/18 о признании кредитора просрочившим по договору займов в связи отсутствием информации о наличии нового расчетного счета и оставлением без ответа предложения о получении удовлетворения за счет заложенного товара в обороте и заключения соглашения об отступном указано, что истец не доказал, какие именно его права нарушены и могли бы быть восстановлены в случае удовлетворения исковых требований о заявленном предмете по заявленным основаниям.
При вынесении решения в исковом производстве суд действует в пределах заявленных требований (ч. 3 ст. 196
ГПК РФ, ч. 5 ст. 170
АПК РФ), т.е. рассматривает их по существу исходя из выбранного истцом способа защиты нарушенного права. В случае выбора ненадлежащего способа защиты нарушенного или оспариваемого права основным последствием, которое наступает в соответствии с действующим законодательством, является отказ в удовлетворении исковых требований и вынесение соответствующего решения судом. Кроме того, избрание ненадлежащего способа защиты права является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований (Определение
Верховного Суда РФ от 22.10.2020 №308-ЭС20-16542 по делу №А32-27793/2019).
Указанное утверждение можно проследить на следующих примерах судебной практики.
В постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.05.2021 по делу №А43-30504/2020 об обязании ответчика изменить применяемый им самовольно в отношении истца способ оплаты коммунальной услуги по отоплению на способ оплаты, закрепленный постановлением Правительства Нижегородской области от 20.08.2018 № 594 «О способе осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории Нижегородской области», а также обязании в период 2020 года применять в отношении ООО «Спектр» способ осуществления оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года, разъяснено, что требование о понуждении контрагента произвести перерасчет размера платы, начисленной за определенное переданное благо (товар, работы, услуги), либо пересчитать размер начисленных штрафных санкций, обозначенных в счете-фактуре, акте, расчете и прочее, само по себе не приводит к реальному восстановлению прав заявившего его лица, а неверный расчет задолженности или санкций, произведенный контрагентом по договору, по общему правилу, не нарушает прав и не возлагает обязанностей на другую сторону договора, сохраняющую возможность защищаться в суде от необоснованного иска.
Вопреки доводам заявителя жалобы, , судом было указано, что самостоятельное оспаривание порядка ведения расчетов без предъявления материально-правового требования не является способом защиты права, установленным в ст. 12 ГК РФ.
Истец не был лишен права погасить задолженность перед ответчиком на сумму, которую считает обоснованной в соответствии с собственным расчетом, либо предъявить иск о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в случае, если им уже была произведена оплата в соответствии с расчетом ответчика, который истец находит неверным.
В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 08.04.2016 по делу № А40-34601/15 по иску бывшей участницы ООО о признании недействительным решения общего собрания, на котором другие участники решили прекратить ее полномочия как ЕИО, признании недействительной записи в ЕГРЮЛ, обязании налогового органа внести сведения о ней как о действующем директоре, суд, рассматривая вопрос о выборе надлежащего способа защиты права указал, что исходя из положений статей 12, 13 ГК РФ, статьи 198 АПК РФ, ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заявителем избран ненадлежащий способ защиты прав, который не восстановит его предполагаемо нарушенное право, поскольку система законодательства не знает возможности признания недействительными записей в ЕГРЮЛ. Данные записи — это не индивидуальный правовой акт государственного органа, обжалованию подлежат лишь решения о государственной регистрации.
По делу № А57-25144/2011 по исковому заявлению акционера ЗАО «Кондитерские изделия от Прачкина» Аракеляна Валерия Давидовича к ЗАО «Кондитерские изделия от Прачкина» об обязании ответчика в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу исключить из суммы расходов по итогам хозяйственной деятельности общества в 2009 году расходы по статье «передача на склад готовой продукции», и на основании этого произвести перерасчет чистой прибыли общества за указанный период, судами установлено, что такой способ защиты права, как обязание ответчика в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу исключить из суммы расходов по итогам хозяйственной деятельности общества в 2009 году расходы по статье «передача на склад готовой продукции» в сумме 288 909 руб. 76 коп. и на основании этого произвести перерасчет чистой прибыли общества за указанный период, не предусмотрен статьей 12 ГК РФ либо иными законами.
Так же, ненадлежащим способом защиты нарушенного права будет являться способ, который выбран истцом из нескольких возможных, но не соответствует характеру правоотношения либо не приведет к восстановлению нарушенных или оспариваемых прав, исполнению судебного акта, в том числе и в порядке исполнительного производства (Определение Верховного Суда РФ от 14.10.2020 №302-ЭС20-14690 по №А58-7451/2019, Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 по делу №А07- 16810/2016).
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №3782/97 от 03.12.2002 сформулирована позиция о том, что понуждение ответчика к исполнению обязательства в натуре требует от суда выяснения двух обстоятельств: возможности реального исполнения обязательства исходя из положений Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и возможности реальной защиты нарушенного права посредством осуществления такого способа защиты, определения порядка, механизма и сроков исполнения обязательства, следовательно, исковые требования, в случае их удовлетворения, должны отвечать критериям исполнимости судебного акта
Возможность изменения позиции суда и обращение снова в суд за нарушенным правом.
По смыслу части 1 статьи 196 ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ именно суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным в ходе судебного разбирательства обстоятельствам. Суд также обязан указать мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В связи с этим указание истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в конкретном деле нормы права само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
На стадии подготовки дела к судебному разбирательству и при рассмотрении дела в судебном заседании суд осуществляет правовую квалификацию спорных правоотношений и определяет подлежащие применению нормы права. Если истец на этих стадиях придет к выводу, что он неверно осуществил выбор способа защиты нарушенного права, то в соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ и ч. 1 ст. 49 АПК РФ он вправе изменить предмет или основания иска. После изменения истцом предмета или основания иска рассмотрение дела осуществляется по новым изменённым требованиям.
В судебной практике встречаются попытки арендаторов прибегнуть к искам о признании отсутствующей задолженности по арендной плате, т.е. о признании отсутствующим обязательственного права арендодателя, и, в основном, остаются без удовлетворения по причине выбора ненадлежащего способа защиты права. Как правило, такие иски являются встречными исками по отношению к искам о взыскании задолженности по арендной плате. Утверждать, что такие встречные иски удовлетворяются пока не приходится, и, несмотря на то, что в таких решениях не указано прямо на выбор заявителем ненадлежащего способа защиты права, положительная судебная практика, которая позволила хоть как-то изменить ситуацию, отсутствует (Определения Верховного Суда РФ: от 07.08.2020 №308-ЭС20-10159
по делу №А32-51392/2018; от 29.08.2019 №308-ЭС19-15708
по делу №А32-20717/2017; от 29.10.2018 №307-ЭС18-15171
по делу №А26-1977/2017).
Зачастую бывает, что уже в ходе судебного разбирательства суд указывает истцу, что не согласен с выбранным способом защиты прав, и сообщает стороне о наличии права на уточнение заявленных требований, что впоследствии находит отражение в судебных решениях в виде фраз «истец/заявитель не воспользовался правом на уточнение исковых требований» и т.п.
Следовательно, если на этой стадии суд уже установил, что заявителем выбран ненадлежащий способ защиты права, при этом истец не воспользовался правом на уточнение исковых требований, то позиции судов однозначны – в удовлетворении иска будет отказано, что подтверждается многочисленной судебной практикой.
Выводы: что делать в таких случаях.
Существование большого количества судебных актов, так или иначе связанных с оценкой судами выбранного способа защиты права, говорит о необходимости повышенного внимания истцов к этому вопросу.
Как показано судебной практикой, если способ защиты нарушенного права выбран неправильно, то исправить эту ошибку практически невозможно в силу принципа диспозитивности, так как одновременное изменение и предмета, и основания иска не допускается.
Также, если в исковом заявлении истцом не указано, какое именно охраняемое законом право было нарушено, то любой выбранный способ защиты права будет являться ненадлежащим, так как отсутствует правонарушение, значит, объективно отсутствует и соответствующий ему способ защиты.
Исходя из изложенного, а также приведенной судебной практики, можно утверждать, что изменить позицию судов, если ими установлено, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты права, маловероятно. При этом, в постановлении КС РФ от 13.07.2021 по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В.Мокеева, указано, что отказ в удовлетворении требования в связи с тем, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты, не препятствует ему защищать права, избрав надлежащий способ защиты.
Юристы «РБ Интеллект» готовы оказывать квалифицированную юридическую помощь по вопросам надлежащих способов защиты нарушенных прав.
Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (часть 1 статьи 4 АПК РФ). По смыслу указанной нормы целью обращения лица, право которого нарушено, в арбитражный суд является восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов этого лица.
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 ГК РФ судебной защите подлежат оспоренные или нарушенные права. Защита гражданских прав может осуществляться путем признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки, а также иными способами, предусмотренными законом (статья 12 ГК РФ).
Гражданские права защищаются с использованием способов защиты, которые вытекают из существа нарушенного права и характера последствий этого нарушения. Выбор способа защиты права осуществляется истцом. При этом избранный истцом способ защиты должен быть соразмерен нарушению, отвечать целям восстановления нарушенного права лица (пункт 1 статьи 1 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
Согласно пункту 2 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
Исходя из системного толкования пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 166 и пункта 2 статьи 168 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной, который будет восстановлен в случае реализации избранного способа судебной защиты (пункт 3 статьи 166 ГК РФ и статья 4 АПК РФ).
В исковом заявлении такого лица должно быть указано право (законный интерес), защита которого будет обеспечена в результате возврата каждой из сторон всего полученного по сделке (пункт 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ связывает возможность предъявления иска лицом, не являющимся стороной ничтожной сделки, только если иск содержит требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки.
Требование лица, не являющимся стороной сделки, о признании сделки недействительной является исключительным способом защиты, который применяется только в том случае, если отсутствуют иные способы защиты и он обеспечивает реальную возможность восстановления нарушенного права.
В случае если, исходя из предмета и основания иска заинтересованного лица, не являющегося стороной сделок, невозможно оценить сделки и правоотношения сторон, то и спор подлежит разрешению в ином порядке, поскольку, истец в данном случае избирает ненадлежащий способ защиты, который является самостоятельным основанием к отказу в удовлетворении иска.
В октябре 2016 года Солнечногорский горсуд Подмосковья удовлетворил иск Анастасии Беловой и обязал Виктора и Елену Артемьевых*, соседей женщины, освободить часть ее участка, демонтировать забор и оплатить заявительнице судрасходы. Ответчики попытались оспорить это решение, но безуспешно. Апелляция с первой инстанцией согласилась (№ 33-1909/2017).
Впрочем, на этом судебные разбирательства между соседями не закончились. Артемьевы подали иск об исправлении реестровой ошибки в сведениях о местоположении двух участков. В декабре 2017 года они его выиграли. Солнечногорский горсуд Подмосковья, приняв во внимание результаты экспертизы, исключил из ЕГРН существующие на тот момент сведения и постановил внести новые координаты в реестр. Областной суд решение первой инстанции подтвердил (№ 33-25007/2018).
После этого Артемьевы обратились с заявлением о пересмотре решения о сносе забора по вновь открывшимся обстоятельствам. Они настаивали, что правильные границы участков не были известны на момент вынесения судебного акта в 2016 году, хотя эта информация является существенной для рассмотрения дела.
Солнечногорский горсуд Подмосковья отклонил просьбу о пересмотре. Первая инстанция указала, что устранение ошибки в ЕГРН не является вновь открывшимся обстоятельством, с которым ст. 392 ГПК связывает возможность пересмотра вступившего в силу постановления. Апелляция и кассация с этим выводом согласились. «Новые доказательства или данные, свидетельствующие о том, что ранее представленные доказательства подлежали иной оценке, не могут расцениваться в качестве вновь открывшихся обстоятельств», – пояснил Первый кассационный СОЮ (дело № 8Г-4139/2019). Артемьев, не согласившись с выводами трех инстанций, подал жалобу в Верховный суд.
«Не связан правовой квалификацией»
Рассматривая это дело, тройка судей под председательством Андрея Рыженкова напомнила о сущности пересмотра решений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Суть этого процессуального инструмента заключается в проверке вынесенных судебных постановлений в связи с открытием новых обстоятельств, которые ставят под сомнение законность и обоснованность принятия этих актов.
Как отметил Верховный суд, решение о сносе забора было основано на том, что фактическая граница между участками не соответствует сведениям в реестре. При вынесении второго решения выяснилось, что была реестровая ошибка. О ней ничего не было известно на момент рассмотрения первого дела, подчеркнули судьи.
-
Пять поводов пересмотреть решение суда по новым обстоятельствам
18 марта, 8:46
При этом гражданская коллегия напомнила о разъяснениях, данных в п. 9 Постановления Пленума ВС от 23 июня 2015 № 25, согласно которым суд не связан правовой квалификацией заявленных истцом требований. Он должен рассматривать их исходя из предмета и оснований (фактических обстоятельств), самостоятельно определять круг обстоятельств, которые имеют значение для спора и подлежат оценке, а также решать, какие именно нормы права подлежат применению в конкретном случае.
Согласно ч. 2 ст. 392 ГПК, судебные решения можно пересмотреть по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. В частности, к последним относится отмена постановления госоргана или органа МСУ, которое послужило основанием для принятия судебного акта. Решение Солнечногорского горсуда от 2017 года установило наличие реестровой отмены. Оно предполагает отмену старых сведений в ЕГРН с помощью замены их на новые. То есть это решение отменяет акт госоргана, указал Верховный суд.
Таким образом, отказ в пересмотре неправомерный, подчеркнула гражданская коллегия, отменила акты нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение в горсуд (№ 4-КГ20-37-К1).
Три интересных аспекта: мнение экспертов
Это дело достаточно простое по фабуле, но интересное как минимум в двух отношениях, комментирует управляющий партнер юрфирмы
Федеральный рейтинг.
группа
ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование
группа
Комплаенс
группа
Разрешение споров в судах общей юрисдикции
группа
Трудовое и миграционное право (включая споры)
группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market)
группа
Частный капитал
Сергей Водолагин. Во-первых, гражданская коллегия отменила судебные акты из-за нарушения норм процессуального права, что происходит не очень часто. Обычно, по словам эксперта, речь идет о нарушении материального права.
Во-вторых, Верховный суд напомнил нижестоящим судам, что они не связаны квалификацией правоотношений, данной истцом, а должны самостоятельно определять, какие нормы права применимы к конкретной ситуации, отмечает Водолагин. Подобная позиция отнюдь не нова. Причем не только для гражданского, но и для арбитражного процесса, замечает Владислав Аристов из юркомпании
Федеральный рейтинг.
группа
Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры)
группа
Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры)
группа
Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры — mid market)
группа
Банкротство (реструктуризация и консалтинг)
группа
ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование
группа
Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование)
группа
Фармацевтика и здравоохранение
группа
Антимонопольное право (включая споры)
группа
Банкротство (споры mid market)
группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market)
группа
Ритейл, FMCG, общественное питание
группа
Цифровая экономика
группа
Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры)
группа
Интеллектуальная собственность (Консалтинг)
группа
Трудовое и миграционное право (включая споры)
4место
По количеству юристов
11место
По выручке
25место
По выручке на юриста
Профайл компании
(дело № А40-180646/2017).
Впрочем, несмотря на это, суды зачастую предпочитают отказать в удовлетворении требования по формальному основанию, чем инициативно вникать в ситуацию. Например, потому что истец выбрал неверный способ защиты своего права или сослался на норму, которая не должна применяться.
Рассматриваемое определение примечательно еще и тем, что в нем ВС признал исправление реестровой ошибки новым обстоятельством для пересмотра судебного акта, говорит Ксения Степанищева из КА
Федеральный рейтинг.
группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market)
группа
Банкротство (реструктуризация и консалтинг)
группа
Разрешение споров в судах общей юрисдикции
группа
Страховое право
группа
АПК и сельское хозяйство
группа
Банкротство (споры high market)
группа
Морское право
группа
Трудовое и миграционное право (включая споры)
группа
Фармацевтика и здравоохранение
группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market)
группа
Уголовное право
группа
Частный капитал
9место
По количеству юристов
18место
По выручке
19место
По выручке на юриста
Профайл компании
. Нижестоящие суды, по ее словам, зачастую придерживаются иной позиции (например, дело № 2-162/2017). Наличие реестровых ошибок, их исправление – достаточно распространенные явления, замечает Степанищева. И позиция ВС по делу Артемьевых может поменять существующую практику относительного оценки, резюмирует она.
* – имя и фамилия изменены редакцией.
- Верховный суд РФ
- Гражданский процесс
Упущенная выгода — это один убытков в гражданском праве. Рассматриваются особенности взыскания, доказывания и методики расчета в арбитражной практике
Читать статью
Комментарий к проекту постановления пленума ВАС РФ о последствиях расторжения договора
Читать статью
Комментарий к постановлению пленума ВАС РФ о возмещении убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица.
Читать статью
О способах защиты бизнеса и активов, прав и интересов собственников (бенефициаров) и менеджмента. Возможные варианты структуры бизнеса и компаний, участвующих в бизнесе
Читать статью
Дробление бизнеса – одна из частных проблем и постоянная тема в судебной практике. Уход от налогов привлекал и привлекает внимание налоговых органов. Какие ошибки совершаются налогоплательщиками и могут ли они быть устранены? Читайте материал на сайте
Читать статью
Привлечение к ответственности бывших директоров, учредителей, участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Условия, арбитражная практика по привлечению к ответственности, взыскания убытков
Читать статью
АСК НДС-2 – объект пристального внимания. Есть желание узнать, как она работает, есть ли способы ее обхода, либо варианты минимизации последствий ее применения. Поэтому мы разобрали некоторые моменты с ней связанные
Читать статью
Срывание корпоративной вуали – вариант привлечения контролирующих лиц к ответственности. Без процедуры банкротства. Подходит для думающих и хорошо считающих кредиторов в ситуации взыскания задолженности
Читать статью
Общество с ограниченной ответственностью с двумя участниками: сложности принятия решений и ведения хозяйственной деятельности общества при корпоративном конфликте, исключение участника, ликвидация общества. Равное и неравное распределение долей.
Читать статью
Структурирование бизнеса является одним из необходимых инструментов для бизнеса и его бенефициаров с целью создания условий налоговой безопасности при ведении предпринимательской деятельности. Подробнее на сайте юрфирмы «Ветров и партнеры».
Читать статью